рефераты бесплатно

МЕНЮ


Гражданское право (шпора)

лицам.

Представительство основывается на доверенности, административном акте или

законе.

16

Гражд.-прав. ответств-ть.

Это особая мера имущ. воздействия на лицо, нарушившее гражд. законод-во,

права и интересы др. лиц.

Осн-ные формы : взыскание убытков, неустойки.

Ответств-ть сост. в наступлении для правонарушителя неблагопр. матер.

последствий, выражающихся в уменьшении его имущ-ва.

Условия наступления:

1) противоправность поведения должника

2) наличие убытков,возникших у кредитора вследствие нарушения обяз-в

должником

3) непосредственная причинная связь м-ду нарушением обяз-в должником и

возникшими у кредитора убытками

4) вина в противоправном поведении, приведшем к нарушению обя-в и

возникновению убытков.

Ответст-ть за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными

гражданами.

Несовершеннолетними в возрасте до 14 лет.

За вред, причиненный ими, отвечают его родители (усыновители) или опекуны,

если не докажут, что вред причинен не по их вине. Если малолетний причинил

вред, когда он нах-ся под надзором образовательного, воспитательного,

учебного или иного учреждения, кот. обязано осущ-ть за ним надзор, отв-ть

возлагается на учреждение, если оно не докажет,что вред возник не по его

вине.

Отв-ть несут оба родителя, в т.ч. и тот, кот. проживает отдельно от

ребенка.

Если будет доказано, что причинение малолетним вреда имело место как по

вине учреждения, так и по вине родителей, вред возмещается по принципу

долевой отв-ти.

Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет.

Такие несовершеннолетние несут отв-ть на общих основаниях. Однако чаще

всего они не м. возместить ущерб ввиду отсуствия у них достаточных ср-в.

Тогда отв-ть несут родители, попечители, соотв. учреждения. Но если у

несовершеннолетнего появились свои доходы, то эта отв-ть с родителей, ...

снимается.

Недееспособными, ограниченно недееспос., а также лицами, не способными

понимать значение своих действий.

Граждане, признанные недееспос., не м. совершать гр.-прав. сделок, а также

нести отв-ть за причиненный вред. Вред возмещается их опекунами или орг-

ями, обязанными осущ-ть за ними надзор.

Однако сам причинитель вреда м. отвечать за свои действия в сл., если

опекун умер или не имеет достаточно ср-в для возмещения вреда, а также если

сам причинитель вреда обладает такими ср-вами.

Вред, причиненный ограниченными в дееспос., возмещается самим причинителем.

Лицо, признанное невменяемым отв-ти не несет.

19 Перемена лиц в обязательстве: понятие, содержание.

Потребностями развитого имущественного оборота часто диктуется

необходимость замены участников обязательств. Возникающая у кредитора по

денежному обязательству необходимость получения причитающихся ему денег

ранее наступления оговоренного с должником срока способствует появлению

различных форм оборота соответствующих прав требования (долговых

обязательств). В этих случаях кредиторы уступают свои права на будущее

получение денег другим лицам (в частности банкам) получая в обмен

немедленное исполнение за вычетом оговоренного процента за услугу,

зависящего от надежности должника или «ликвидности требования». В таких

ситуациях имущественные права и обязанности становятся самостоятельными

объектами гражданского оборота и приводят к развитию различных форм

биржевой торговли (торговля фьючерсами – контракты которые будут исполнены

в будущем).

Поэтому в период действия обязательств по общему правило возможна замена

участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Это перемена

кредитора (правопреемство кредитора) – уступка права требования и перемена

должника (правопреемство должника) – перевод долга. Такая замена участников

не только может осуществляться по соглашению сторон, но и непосредственно

предусматривается законом (ст.387).

В тоже время замена участвующих лиц в обязательстве допускается не всегда:

прежде всего это касается обязательств строго личного характера (возмещение

вреда); замена кредитора может быть запрещена законом, иными НПА или

соглашением сторон и т.д. Уступка права требования может совершаться в

форме цессии, а также суброгации.

Цессия представляет собой акт передачи (уступки) права в силу заключенной

между прежним кредитором (цедентом) и новым кредитором (цессионарием)

сделки либо на основании иных предусмотренных непосредственно законом

юридических фактов, приводящих к замене кредитора в обязательстве. Согласно

ГК РФ уступка требования является формой перемены лиц в обязательстве -

именно так называется гл.24 ГК. Поэтому один из главных вопросов, на

который должно быть обращено внимание при заключении договора об уступки

требования, это - действительно ли происходит перемена лиц в том

обязательстве, требование по которому уступается. При несоблюдении этого

договор может быть признан недействительным. Критерии договора уступки

требования: а) уступка требования происходит по сделке, нет сделки - нет и

уступки требования; б) согласно ст.384 право первоначального кредитора

переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые

существовали к моменту перехода прав. В соответствии с этим, первоначальный

кредитор, выбывая из обязательства должен передать новому кредитору все

документы по основному обязательству; в) правила уступки требования не

могут быть применены к обязательству, имеющему длящийся характер, поскольку

вследствие его длительности в нем, несмотря на частичное исполнение,

“сохраняется тот же состав лиц ... и основания возникновения правоотношений

между ними. Поскольку основное обязательство не прекратилось, не может быть

произведена уступка требования по нему”. Это делает невозможной уступку

требования в рамках генерального договора или в ситуации, когда

первоначальный кредитор является монополистом на поставку продукции

(оказание услуг) (Постановление Президиума ВАС от 10.09.96 г. (абзац 6 и

7)). Согласие должника не требуется, но желательно. Т.к. он имеет право

выполнить обязательство по отношению к первоначальному кредитору.

Развитый ИО допускает возможность частичной уступки права, т.е. цессия не

всегда должна быть связана с полной заменой кредитора в обязательстве.

Суброгация – один из случаев уступки права, возникающей в силу закона и

состоящей в переходе к новому кредитору требований в размере реально

произведенной за них оплаты (или иного исполнения). Характерно для

страхового дела, когда к страховщику, выплатившему возмещение

застрахованному лицу, переходит право требования к лицу, ответственному за

причинение ущерба, но в пределах фактически выплаченной суммы. Наступает

только в силу указанных в законе ЮФ, а не по соглашению сторон.

При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что не

всегда безразлично кредитору, т.к. новый должник может оказаться

неисправным, неплатежеспособным и т.д. Поэтому закон требует обязательного

согласия кредитора на замену должника. Как и цессия, перевод долга может

осуществляться как на основании договора (сделки), так и в силу ЮФ, прямо

указанных в законе. По форме это многостороння сделка, требующая соглашения

обоих должников и кредитора.

20. Задаток -- ден. сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в

счет причитающихся с нее по дог-ру платежей др. стороне, в док-во

заключения дог-ра и в обеспечение его исполнения.

Ф-ции задатка :

1. Платежная.

2. Служит док-вом наличия договорных отн-й.

3. Явл. ср-вом обеспечения исполнения осн. дог-ра.

Если от исплнения дог-ра откажется сторона давшая задаток, она не вправе

требовать его обратно; если по вине стороны, получившей задаток, то она д.

вернуть его в двойном р-ре. Кроме того,виновная сторона д. возместить

убытки, понесенные в связи с нарушением исполнения обяз-ва..

Задаток отличается от аванса тем, что последний возвращается в сл.

неисполнения обяз-ва.

Задаток как способ обеспечения исполнения обяз-ва применяется в осн. на ур-

не бытовых отн-й -- в отн-ях с участием граждан.

Соглашение о задатке д.б. совершено в письм. форме. Однако несоблюдение

этого требования не влечет недействит-ти соглашения о задатке. Тогда в сл.

спора стороны не вправе ссылаться в подтверждение соглашения о задатке на

свидетельские показания.

21Залог: понятие, основания, виды.

Залог известен со времен римского права, которое относило его к разряду

прав на чужие вещи. На ранних стадиях развития римского права формой залога

являлась фидуция, которая представляла собой продажу закладываемой вещи с

правом ее обратного выкупа в условленный срок. Другой, более развитой

формой залога был пигнус, при котором должник передавал кредитору в

обеспечение долга вещь во владение, а не в собственность, как при фидуции.

Наиболее совершенную форму залога представляла собой ипотека, при которой

вещь переданная в залог, оставалась во владении собственника и не

переходила кредитору. Сегодня понятие «ипотека» используется в нескольких

значениях: а) форма залога с оставлением предмета залога у залогодержателя;

б) особое вещное право на имущество, позволяющее обеспечить требования

кредитора путем распоряжения объектом ипотеки; в) залог недвижимого

имущества.

Субъекты залогового ПО: залогодатель (лицо, предоставившее имущество в

залог) и залогодержатель (лицо, принявшее имущество в залог). В их качестве

могут выступать Ю и ФЛ. Залогодержателем может быть только кредитор, их

личности совпадают во всех случаях. В случаях, когда предметом залога

выступает имущество 3 лица, договор залога заключается от имени

собственника имущества, а не от имени должника.

В сегодняшнем отечественном ГП под залогом понимается правоотношение, в

котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем

исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед

другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом. Избирая залог в

качестве средства обеспечения своих интересов, кредитор руководствуется

принципом «верю не лицу, а вещи». При залоге вещи имеет место реальный

кредит, как средство ОИО в случае, если должник не оправдает доверия. С

юридической точки зрения реальный кредит при залоге означает установление

юридической связи залогодержателя с чужим имуществом, благодаря которой

залогодержатель имеет возможность извлечь из заложенного имущества его

ценность независимо от воли должника.

По общему принципу залоговое правоотношение является акцессорным, т.е.

может существовать, только пока существует обеспечиваемое (основное)

обязательство, прекращение которого влечет прекращение залога. Прекращение

залога не влечет прекращения ОО. Уступка залогодержателем своих прав по

договору о залоге другому лицу действительна, если такому же лицу уступлены

права требования по ОО. С переводом на другое лицо долга по обязательству,

обеспеченному залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал

кредитору согласия отвечать за нового должника. Если не доказано иное,

уступка прав по договору об ипотеке (залог недвижимости) означает и уступку

прав по обеспеченному ипотекой обязательству.

Требование, обеспечиваемое залогом, должно носить денежный характер и ГЗ

устанавливает, если иное не предусмотрено договором, что залогом

обеспечивается требование в том объеме, какой оно имеет к моменту

удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков,

причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов

залогодержателя по содержанию залога и расходов по взысканию.

Основания залога: на основании закона (товар проданный в кредит по договору

купли-продажи, недвижимость приобретенная в счет кредита банка); морской

залог (требования связанные с работой на судне по МН Конвенции); в силу

договора (существенные условия: предмет, его оценка, размер и срок

исполнения обязательства, указание стороны, у которой находится заложенное

имущество).

Виды залога: а) Заклад – предполагает передачу заложенного имущества

залогодержателю (как правило, движимого имущества). При этом важно, что

«заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не

пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем,

следовательно, должен сохранить ее в целости под собственную

ответственность». Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по

исполнению обязательства, в т.ч. и досрочном. Действующим законодательством

сфера применения заклада сужена и распространяется в основном на ЦБ; б)

Залог без передачи имущества залогодержателю – это доминирующая форма

залога, т.к. в принципе по действующему законодательству заложенное

имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено договором.

Залогодатель сохраняет право пользоваться заложенным НД имуществом в

соответствие с его назначением, а условия договора об ипотеке,

ограничивающие это право залогодателя, признаются ничтожными.

Подвиды залога: а) ипотека – залог недвижимости, ЦБ и имущественных прав;

б) залог товаров в обороте; залог вещей в ломбарде; г) твердый залог –

оставление залога у залогодателя с наложением знаков свидетельствующих о

залоге («под замком и печатью залогодержателя»).

Поручительство.По договору поручительства поручитель обязывается перед

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства

полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для

обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Договор

поручительства должен быть совершен в письменной форме. Несоблюдение

письменной формы влечет недействительность договора поручительства. При

неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательств поручитель

и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором

поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность. Поручитель

вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы

представит должник. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят

права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как

залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования

кредитора. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им

обязательства; с переводом на другое лицо долга по обязательству, если

поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника; если

кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником

или поручителем; по истечении срока, на который оно дано.

22Банковская гарантия.

В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая

организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное

обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с

условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по предоставлении

бенефициаром письменного требования об уплате.

Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его

обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу

банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение.

Принадлежащее бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту

не может быть передано другому лицу.

Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи.

По получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить

об этом принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к

нему документами. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с

приложенными к нему документами в разумный срок и проявить разумную

заботливость, чтобы установить, соответствует ли это требование и

приложенные к нему документы условиям гарантии.

23. Заключение договора

1. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в

подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным

условиями договора,

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить

договор) одной из сторон и ее акцепта (принятие предложения) другой

стороной (ст. 432 ГК). Договор считается заключенным в момент получения

лицом, направившим оферту, ее акцепта (п. 1 ст. 433 ГК).

2. Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам

предложение, которое содержит все существенные условия договора и выражает

намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с

адресатом, которым будет принято предложение.

Возможна и публичная оферта, которая отличается тем, что в ней выражена

воля лица заключить договор с любым, кто отзовется (например, предложение

заключить публичный договор).

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. Если

извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой

офертой, оферта считается неполученной.

Оферта, полученная адресатом, не может быть отозвана в течение срока,

установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо

не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она была

сделана.

3. Акцепт - это ответ лица, которому адресована оферта о ее полном и

безоговорочном принятии.

Акцепт может быть совершен лицом, получившим оферту, путем выполнения в

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.